Глава 8. Физические и юридические лица

8. 1. Физические лица как субъекты гражданского права

Подавляющее большинство имущественных и личных неимущественных отношений, являющихся предметом регулирования нормами гражданского права, складываются между людьми, которые в гражданском праве именуются физическими лицами, в противоположность лицам юридическим (организациям). Гражданско-правовой статус физических лиц урегулирован, прежде всего, в гл. 3 ГК РФ «Граждане (физические лица)».

С точки зрения общей теории права понятия «гражданин» и «физическое лицо» не являются равнозначными. Понятие «физическое лицо» охватывает не только граждан Российской Федерации и иностранных граждан, но также и лиц без гражданства (апатридов). Суть гражданства выражается в устойчивой политико-правовой связи между отдельной личностью и государством. Эта связь означает «юридическую принадлежность лица конкретному государству, приобретение личностью человека специфических качеств гражданина государства, наличие круга взаимных прав и обязанностей граждан и государства, а также защиту гражданина государством внутри страны и за ее пределами».

Однако с точки зрения объема прав и обязанностей в гражданском обороте различий между гражданами РФ и другими физическими лицами, как правило, нет. Иностранные граждане и лица без гражданства согласно ст. 160 Основ гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 года пользуются гражданской правоспособностью наравне с российскими гражданами, т.е. им предоставляется национальный режим. Лишь в порядке ответной меры (реторсии) по постановлению Правительства РФ допускается ограничение гражданской правоспособности тех иностранных граждан, в чьих государствах имеются специальные ограничения гражданской правоспособности российских граждан (ст. 162 Основ). Таким образом, в ГК РФ термины «гражданин» и «физическое лицо» используются как тождественные.

Принятие нового Гражданского кодекса РФ означало установление в российской правовой системе единства частного права. Российский законодатель не пошел по пути деления частного права на гражданское, с одной стороны, и торговое (коммерческое) — с другой. В этой связи ГК РФ регулирует отношения между лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, или с их участием, исходя из того, что предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном законом порядке.

Граждане могут осуществлять предпринимательскую деятельность без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (п. 1 ст. 23 ГК РФ). Гражданско-правовой статус индивидуального предпринимателя является разновидностью гражданско-правового статуса гражданина. Индивидуальным предпринимателем признается и глава крестьянского (фермерского) хозяйства. Остальные члены крестьянского (фермерского) хозяйства (если только оно не состоит из одного лица) предпринимателями не являются.

Специфика статуса предпринимателя заключается в том, что к предпринимательской деятельности граждан, осуществляемой без образования юридического лица, применяются правила ГК РФ, регулирующие деятельность коммерческих организаций (п. 3 ст. 23 ГК РФ). Так, в отличие от обычных граждан, индивидуальный предприниматель отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, связанных с предпринимательской деятельностью, и при отсутствии вины (п. 1 ст. 401 ГК РФ).

Основным средством индивидуализации гражданина (физического лица) является его имя, понимаемое широко и включающее фамилию и собственно имя, а также отчество, если иное не вытекает из закона или национального обычая (ст. 19 ГК РФ). Несмотря на то, что право на имя относится к числу нематериальных благ, принадлежащих гражданину от рождения или в силу закона, неотчуждаемых и непередаваемых иным способом, в ранее действовавшем ГК РСФСР 1964 года данное право не регулировалось. Нормы о порядке присвоения имени и регистрации ребенка содержались в Кодексе о браке и семье РСФСР. Это создавало почву для признания семейно-правовой природы права на имя. В настоящее время большинство цивилистов признает, что право на имя является субъективным гражданским правом гражданина и семейно-правовой природой не обладает. Право на имя, а также доброе имя гражданина подлежат защите в соответствии с нормами гражданского законодательства.

Приобретать права и обязанности гражданин, даже если он является индивидуальным предпринимателем, может только под своим именем. Неправомерное использование чужого имени влечет возмещение вреда тому, чье имя было использовано. От использования чужого имени следует отличать приобретение определенных прав и обязанностей под вымышленным именем (псевдонимом), возможность использования которого предусмотрена Законом РФ «Об авторском праве и смежных правах».

По достижении 16 лет гражданин вправе переменить свое имя в порядке, установленном законом. Некоторые случаи изменения фамилии граждан предусмотрены семейным законодательством (при вступлении в брак, при расторжении брака, изменение фамилии ребенка при расторжении брака между его родителями). Сведения об имени, полученном гражданином при рождении, а также перемена имени подлежат регистрации в порядке, установленном Федеральным законом от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния».

Актами гражданского состояния в соответствии с указанным Законом являются действия граждан или события, влияющие на возникновение, изменение или прекращение прав и обязанностей, а также характеризующие правовое состояние граждан. Государственной регистрации подлежат следующие акты гражданского состояния: рождение, заключение брака, расторжение брака, усыновление (удочерение), установление отцовства, перемена имени и смерть. Регистрация актов гражданского состояния производится органами записи актов гражданского состояния путем внесения соответствующих записей в книги регистрации актов гражданского состояния (актовые книги) и выдачи гражданам свидетельств на основании этих записей (п. 2 ст. 47 ГК РФ).

Центральным элементом гражданско-правового статуса физического лица является его гражданская правосубъектность, под которой понимается возможность гражданина быть как субъектом гражданского права вообще, так и носителем конкретных субъективных гражданских прав и обязанностей. Поскольку в законодательстве термин «правосубъектность» не используется, в науке гражданского права существуют сомнения относительно самостоятельности данной категории. Долгое время понятие правосубъектности отождествлялось с понятием правоспособности. В настоящее время большинство правоведов рассматривают правосубъектность как обобщающее понятие, составными элементами которого являются правоспособность и дееспособность в своем единстве, т.е. как праводееспособность. Последняя концепция представляется более убедительной.

И все же отождествление правоспособности и правосубъектности можно обнаружить в настоящее время в законодательстве, например, в ст. 49 ГК РФ. Характеризуя содержание гражданской правосубъектности юридических лиц, законодатель фактически, тем не менее, использует в указанной норме термин «правоспособность». Дело в том, что в отношении юридических лиц провести грань между правоспособностью и дееспособностью невозможно, так как организации могут быть носителями гражданских прав и обязанностей только с момента их государственной регистрации. Правоспособность и дееспособность возникают и прекращаются у юридических лиц одновременно.

8. 2. Гражданская правоспособность

Действующий ГК РФ применительно к гражданам сохраняет традиционное понимание гражданской правоспособности как способности иметь гражданские права и нести обязанности (п. 1 ст. 17 ГК РФ). Правоспособность выражает одну из существенных сторон правосубъектности, ее статическую сторону. Закрепленное конституционными нормами равноправие граждан имеет принципиальное значение и для характеристики гражданской правоспособности, которая признается в равной мере за всеми гражданами. Правоспособностью обладает любое лицо независимо от его способности понимать значение своего поведения. Речь в данном случае, однако, идет не об одинаковом наборе конкретных субъективных прав у всех граждан в тот или иной момент времени, а об одинаковом объеме возможностей иметь такие права.

То обстоятельство, что закон в данном случае использует термин «способность», не означает, что речь идет о каких-либо природных способностях человека. Правоспособность приобретается не от природы, а в силу закона, т.е. представляет собой общественно-юридическое свойство, определенную юридическую возможность.

В науке гражданского права проблемным является вопрос о соотношении правоспособности и субъективных гражданских прав, являющихся содержанием конкретных гражданских правоотношений.

Распространенным является понимание гражданской правоспособности как принадлежащего каждому гражданину и неотъемлемого от него права, содержание которого заключается в способности (возможности) иметь любые допускаемые законом гражданские права и обязанности. При этом отмечается, что, как и всякое субъективное право, правоспособность защищается законом от любого посягательства на это право (ст. 22 ГК РФ). Носитель правоспособности вправе требовать определенного поведения от обязанных лиц, т.е. правоспособность — абсолютное право. Кроме того, имеет значение и возникновение гражданской правоспособности при наличии определенного юридического факта (факта рождения).

Однако отождествление гражданской правоспособности с конкретными субъективными гражданскими правами недопустимо. Гражданская правоспособность является общей предпосылкой возникновения и реализации конкретных субъективных прав и обязанностей. Более правильно рассматривать гражданскую правоспособность как особое субъективное право («право на право»): «Правосубъектность (правоспособность) — это субъективное право, порождающее в процессе своей реализации другие, вытекающие из него конкретные субъективные гражданские права и обязанности».

Содержание гражданской правоспособности составляют не сами права, а возможность их иметь. Согласно ст. 18 ГК РФ граждане могут иметь имущество на праве собственности; наследовать и завещать имущество; заниматься предпринимательской и любой иной, не запрещенной законом деятельностью; создавать юридические лица самостоятельно или совместно с другими гражданами и юридическими лицами; совершать любые, не противоречащие закону сделки и участвовать в обязательствах; избирать место жительства; иметь права авторов произведений науки, литературы и искусства, изобретений и иных охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности; иметь иные имущественные и личные неимущественные права. Несмотря на такую редакцию ст. 18 ГК РФ, необходимо учитывать, что в содержание правоспособности включается не только возможность иметь права, но и необходимость нести обязанности, а также отвечать по своим обязательствам.

Возникновение гражданской правоспособности связывается с моментом рождения гражданина, а прекращение — с его смертью (п. 2 ст. 17 ГК РФ). Следовательно, правоспособность неотделима от человека, он правоспособен в течение всей жизни независимо от возраста и состояния здоровья.

Вместе с тем общее положение о возникновении правоспособности с момента рождения имеет определенные изъятия в отношении отдельных прав, входящих в состав правоспособности. Это касается, как правило, тех из них, которые гражданин может осуществлять лично. Например, правом завещать свое имущество обладает лишь полностью дееспособный гражданин. В ст. 57 Основ законодательства РФ о нотариате специально указано, что удостоверение завещания через представителя не допускается. Невозможна реализация через законных представителей права на предпринимательскую деятельность, которую могут осуществлять лишь лица, обладающие дееспособностью в полном объеме, в том числе эмансипированные.

Следует отметить, что в некоторых случаях закон охраняет права еще не родившегося ребенка, т.е. будущего субъекта права. Согласно ст. 530 ГК РСФСР 1964 года наследниками могут быть дети наследодателя, родившиеся после его смерти, что, однако, не означает наличия правоспособности у зачатого, но еще не родившегося ребенка.

Факт смерти влечет безусловное прекращение правоспособности гражданина. Гражданская правосубъектность индивидуального предпринимателя может быть прекращена также по его собственной воле (например, при подаче в регистрирующий орган заявления об утрате статуса предпринимателя) и в случае признания его несостоятельным (банкротом) в соответствии со ст. 25 ГК РФ. Однако в этих случаях гражданин, являвшийся предпринимателем, не утрачивает свою гражданскую правоспособность.

Гражданская правоспособность является неотчуждаемым общественно-юридическим свойством гражданина. Поэтому гражданин не вправе совершать сделки, направленные на полный или частичный отказ от правоспособности. Подобного рода сделки, направленные на ограничение правоспособности, ничтожны (п. 3 ст. 22 ГК РФ).

И все же ограничение правоспособности допускается, но только в случаях и в порядке, установленных законом (п. 1 ст. 22 ГК РФ). Даже в качестве наказания за совершенное преступление гражданин может быть лишен не правоспособности в целом, а только способности иметь отдельные права — занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. Специальный случай временного ограничения правоспособности предусмотрен в п. 2 ст. 166 ФЗ от 8 января 1998 года № 6-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», в соответствии с которым индивидуальный предприниматель, признанный банкротом, не может быть зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя в течение одного года с момента признания его банкротом.

Действующее гражданское законодательство исходит из общего характера правоспособности граждан, что означает возможность совершения гражданами любых действий, не запрещенных законом. Общий характер присущ и гражданской правосубъектности индивидуальных предпринимателей, в том числе глав крестьянских (фермерских) хозяйств. Однако иногда полагают, что правоспособность предпринимателя является специальной, нормативно обосновывая это ссылкой на п. 1 ст. 4 Закона РСФСР от 7 декабря 1991 года «О регистрационном сборе с физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, и порядке их регистрации», согласно которому физические лица могут осуществлять только те виды деятельности, которые указаны в свидетельстве о регистрации предпринимателя. Представляется, что положения указанного Закона противоречат ГК РФ.

8. 3. Гражданская дееспособность

Гражданская дееспособность, отражающая динамическую сторону правосубъектности, понимается законодателем (п. 1 ст. 21 ГК РФ) как способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их.

В науке гражданского права прослеживается тенденция к широкому пониманию дееспособности, которое выражается в том, что она рассматривается как собирательная категория, включающая в себя и способность к совершению правомерных юридических действий (сделкоспособность) и способность к ответственности за правонарушение (деликтоспособность). Указанные две способности расцениваются как структурные подразделения единого понятия гражданской дееспособности. В юридической литературе деликтоспособность иногда выделяется из дееспособности и рассматривается в качестве третьего (наряду с право- и дееспособностью) самостоятельного элемента правосубъектности.

Дееспособность, как и правоспособность, является правом, которым гражданин обладает постоянно, как определенным юридическим состоянием, с тем, однако, отличием, что дееспособностью могут обладать не все граждане и не в одинаковом объеме. Такому «праву» соответствует обязанность всякого и каждого воздерживаться от его нарушения.

Дееспособность является юридическим понятием, ее не следует рассматривать как психологическую категорию, как способность понимать значение своих действий или руководить ими, с которой закон связывает лишь наделение граждан дееспособностью, а также ограничение и лишение дееспособности. В отличие от правоспособности дееспособность связана с совершением гражданином волевых действий, что предполагает достижение определенного уровня психической зрелости. Возраст рассматривается законом в качестве критерия достижения гражданином возможности собственными действиями приобретать для себя права и нести обязанности.

Учитывая эти обстоятельства, закон различает следующие виды гражданской дееспособности:

1) полная дееспособность;

2) дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет;

3) дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет.

Полная дееспособность — способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять любые допускаемые законом имущественные и личные неимущественные права, принимать на себя и исполнять любые обязанности, т.е. реализовать принадлежащую ему правоспособность в полном объеме. По общему правилу полная дееспособность признается за совершеннолетними гражданами, т.е. достигшими восемнадцатилетнего возраста. В качестве изъятия из этого правила в п. 2 ст. 21 ГК РФ предусмотрено, что полная дееспособность может возникнуть и у гражданина, не достигшего восемнадцатилетнего возраста, со времени вступления в брак, когда это допускается законом. С принятием нового ГК РФ появился еще один случай возникновения дееспособности в полном объеме у лиц, не достигших восемнадцати лет, — в результате эмансипации.

Под эмансипацией понимается объявление несовершеннолетнего, достигшего шестнадцати лет, полностью дееспособным. В ст. 27 ГК РФ предусмотрены два условия объявления несовершеннолетнего полностью дееспособным: во-первых, достижение лицом шестнадцатилетнего возраста, а во-вторых, несовершеннолетний должен работать по трудовому договору, в том числе по контракту, либо заниматься предпринимательской деятельностью (с согласия родителей, усыновителей или попечителя).

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет и малолетние в возрасте от 6 до 14 лет обладают неполной (частичной) дееспособностью, т.е. за указанными лицами признается право приобретать и осуществлять своими действиями не любые, а только некоторые права и обязанности, прямо предусмотренные законом. Что касается малолетних в возрасте до 6 лет, то они являются полностью недееспособными.

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно, без согласия родителей (усыновителей, попечителя):

- распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами;

- осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности;

- в соответствии с законом вносить вклады в кредитные учреждения и распоряжаться ими;

- совершать те сделки, которые вправе самостоятельно совершать и малолетние в возрасте от 6 до 14 лет.

Остальные сделки несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе совершать только с письменного согласия своих законных представителей — родителей, усыновителей или попечителя.

Несовершеннолетние, достигшие 16 лет, приобретают право быть членами кооперативов.

Дееспособность несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет может быть по решению суда ограничена при наличии «достаточных оснований», к числу которых могут быть отнесены: неразумное расходование заработка, злоупотребление спиртными напитками и наркотическими средствами. В этих случаях несовершеннолетний может быть ограничен или лишен права самостоятельно распоряжаться своими заработком, стипендией или иными доходами.

По общему правилу (п. 1 ст. 28 ГК РФ) за несовершеннолетних, не достигших 14 лет (малолетних), сделки могут совершать от их имени только их родители, усыновители или опекуны. Лишь в качестве исключения для несовершеннолетних в возрасте от 6 до 14 лет предусмотрена возможность самостоятельно совершать:

- мелкие бытовые сделки, к которым относятся сделки, направленные на удовлетворение каждодневных потребностей несовершеннолетнего или членов его семьи и незначительные по сумме (например, покупка хлеба, других продуктов питания);

- сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие нотариального удостоверения либо государственной регистрации;

- сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели или для свободного распоряжения.

Как видим, сделкоспособность таких несовершеннолетних еще более сужена.

При характеристике деликтоспособности гражданина необходимо отметить, что он отвечает по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом, к которому относится как личное имущество гражданина, так и его доля в общей долевой или в общей совместной собственности.

Однако гражданину как личности должны быть гарантированы минимальные имущественные права. Перечень минимально необходимого имущества, на которое не может быть обращено взыскание по исполнительным документам, закреплен в Приложении № 1 к ГПК РСФСР (например, жилой дом, принадлежащий лицам, основным занятием которых является сельское хозяйство, если должник и его семья постоянно в нем проживают). Но существуют и специальные нормы, которые еще более расширяют перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание. Так, при производстве по делу о несостоятельности (банкротстве) индивидуального предпринимателя арбитражный суд вправе исключить из конкурсной массы имущество (на сумму не более ста минимальных размеров оплаты труда), которое является неликвидным, либо доход от реализации которого, не повлияет существенным образом на удовлетворение требований кредиторов (п. 2 ст. 155 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).

Несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет несут самостоятельную имущественную ответственность по сделкам, совершаемым ими самостоятельно. Кроме того, они самостоятельно отвечают за вред, причиненный их действиями. Однако при отсутствии у несовершеннолетнего имущества или заработка, достаточного для возмещения вреда, родители (усыновители, попечитель) несут дополнительную (субсидиарную) ответственность, если не докажут, что вред возник не по их вине (ст. 1073 ГК РФ).

Все несовершеннолетние, не достигшие 14 лет, не являются деликтоспособными. Имущественную ответственность по сделкам малолетнего, в том числе по сделкам, совершенным им самостоятельно, а также за причиненный им вред несут его родители, усыновители или опекуны, если не докажут, что обязательство было нарушено или вред возник не по их вине (п. 3 ст. 28, п. 1 ст. 1073 ГК РФ).

Дееспособность, как и правоспособность, является неотчуждаемым свойством, характеризующим личность гражданина. Но дееспособность, в отличие от правоспособности, связана с определенными качествами гражданина: способностью понимать значение своих действий, руководить ими и предвидеть последствия их совершения. Эти качества зависят не только от возраста, но и от состояния психики. Поэтому согласно ст. 29 ГК РФ гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным.

Над гражданином, признанным недееспособным, устанавливается опека. Органом опеки и попечительства назначается опекун, который является законным представителем подопечного. Все сделки от имени гражданина, признанного недееспособным, совершает его опекун. Опекун несет ответственность по этим сделкам, а также за вред, причиненный недееспособным.

Лишение дееспособности не безвозвратно. Если отпадут основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным, суд выносит решение о признании его дееспособным и на основании решения отменяется установленная над ним опека.

В соответствии со ст. 30 ГК РФ допускается ограничение дееспособности граждан, злоупотребляющих спиртными напитками или наркотическими средствами. Такое ограничение возможно только при условии, что подобное поведение влечет за собой значительные расходы, чем вызывает материальные затруднения и ставит семью в тяжелое положение. Если гражданин проживает один (не имеет семьи), он не может быть ограничен в дееспособности.

По решению суда над таким гражданином устанавливается попечительство. Гражданин, дееспособность которого ограничена, самостоятельно вправе совершать лишь мелкие бытовые сделки. Совершать другие сделки, а также получать заработок, пенсию и иные доходы и распоряжаться ими он может лишь с согласия попечителя.

В то же время ограничение дееспособности не влияет на самостоятельность имущественной ответственности таких лиц: они сами несут имущественную ответственность по обязательствам, вытекающим из совершенных ими сделок, а также отвечают за причиненный ими вред.

Если отпали основания, в силу которых гражданин был признан ограниченно дееспособным, суд отменяет ограничение дееспособности и на основании решения суда отменяется попечительство.

8. 4. Юридические лица как субъекты гражданского права

Правосубъектность юридического лица. Наряду с физическими лицами, участниками гражданских правоотношений выступают и юридические лица. Представления о юридическом лице как о неком специально созданном участнике гражданского оборота, целью создания которого являлось введение в оборот обособленной имущественной массы, отчетливо прослеживаются еще в источниках древнего римского права, хотя в самом римском праве не существовало как такового понятия «юридическое лицо». Так, римские корпорации рассматривались в сфере частного права так же, как и физические лица, а имущество корпорации обособлялось от имущества ее членов и принадлежало корпорации как особому субъекту прав.

Гражданское законодательство (п. 1 ст. 48 ГК РФ) перечисляет традиционные признаки юридического лица, являющиеся одновременно обязательными, позволяющими охарактеризовать ту или иную организацию как самостоятельный субъект гражданских правоотношений. К таким признакам относятся: организационное единство; наличие обособленного имущества; самостоятельная имущественная ответственность по своим обязательствам; приобретение и реализация гражданских прав от своего имени; выступление при разрешении судебных споров в качестве истца или ответчика от собственного имени.

Организационное единство подразумевает наличие у юридического лица закрепленной в учредительных документах структуры органов управления организацией порядка осуществления управления (четкое разграничение компетенции органов управления и т.д.). Обособленность имущества предполагает, что организация обладает определенной имущественной массой, достаточной для того, чтобы самостоятельно вступать в гражданско-правовой оборот. Имущественное обособление юридического лица может быть выражено в трех формах:

а) право собственности;

б) право хозяйственного ведения;

в) право оперативного управления.

Это означает, что имущество принадлежит организации либо на праве собственности, либо на ограниченных вещных правах хозяйственного ведения или оперативного управления. Внешнее отражение имущественной обособленности выражается в ведении организацией бухгалтерского баланса или сметы, что обеспечивает имущественную самостоятельность юридического лица. С наличием у юридического лица обособленного имущества напрямую связан признак самостоятельной имущественной ответственности такого лица по своим обязательствам. По смыслу законодателя, имеющееся у организации имущество должно служить и тем объектом, на которое в будущем, возможно, было бы обратить взыскание по требованиям кредиторов данной организации, и именно с этой целью имущество юридического лица отграничивается от имущества, принадлежащего его учредителям (участникам). Таким образом, наличие у юридического лица определенного имущества гарантирует в какой-то степени соблюдение интересов контрагентов юридического лица в гражданском обороте. Важным признаком юридического лица является то обстоятельство, что каждое юридическое лицо выступает в гражданско-правовых отношениях и судебных инстанциях от своего имени. Каждое юридическое лицо обязано иметь свое наименование, закрепляемое в учредительных документах, и под этим именем осуществлять свою деятельность. Наименование и место нахождения юридического лица служат необходимыми средствами его индивидуализации.

Обобщая указанные выше признаки юридического лица, п. 1 ст. 48 ГК РФ дает следующее определение понятия «юридическое лицо». Юридическим лицом признается организация, которая имеет в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.

Юридические лица, как и физические лица, для того, чтобы стать участником гражданского оборота, должны обладать правоспособностью и дееспособностью. Для юридических лиц различие понятий правоспособности и дееспособности не имеет существенного значения, поскольку право- и дееспособность юридического лица возникают одновременно в момент государственной регистрации юридического лица (п. 3 ст. 49, п. 2 ст. 51 ГК РФ) и одновременно же прекращаются после внесения записи о ликвидации юридического лица в государственный реестр юридических лиц (п. 8 ст. 63 ГК РФ). Объем правоспособности юридического лица определяется его учредительными документами. Правоспособность в этом случае может быть либо универсальной (общей), либо специальной (ограниченной). Наиболее общей правоспособностью обладают коммерческие организации, при условии, что в их учредительных документах не установлен исчерпывающий перечень видов их деятельности. Такие юридические лица могут заниматься любыми видами предпринимательской деятельности, совершая любые необходимые для этого сделки. Ограничение сфер деятельности юридического лица законом либо его учредительными документами приводит к специальной правоспособности. Такие ограничения, в частности, могут быть вызваны тем, что юридическое лицо при его учреждении создается для достижения определенной цели, для ведения вполне конкретных видов деятельности. Правоспособность юридических лиц — некоммерческих организаций всегда является специальной. Необходимо также учитывать то, что для возможности осуществления некоторых видов деятельности обязательно наличие у юридического лица специального разрешения уполномоченного государственного органа — лицензии (абз. 2 п. 3 ст. 49 ГК РФ). Юридическое лицо участвует в гражданском обороте (реализует свою правоспособность) посредством действий своих органов, которые могут быть как единоличными (директор, генеральный директор, президент и т.п.), так и коллегиальными (правление, наблюдательный совет, совет директоров, общее собрание).

Классификация юридических лиц имеет особое гражданско-правовое значение. Она дает представление обо всех имеющихся организационно-правовых формах юридических лиц, помогает понять существенные, отличительные признаки той или иной разновидности юридических лиц.

В соответствии с действующим гражданским законодательством юридические лица, в зависимости от целей деятельности, разделяются на коммерческие и некоммерческие организации (ст. 50 ГК РФ). И коммерческие, и некоммерческие организации могут осуществлять деятельность, направленную на извлечение прибыли. Однако для коммерческой организации получение прибыли является основной целью ее деятельности, тогда как для некоммерческой — побочной, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых организация создана.

Коммерческими организациями являются — хозяйственные товарищества и общества, производственные кооперативы, государственные и муниципальные унитарные предприятия. Перечень организационно-правовых форм, в которых могут создаваться коммерческие организации, установленный ГК РФ, является законченным, т.е. ни в каких иных организационно-правовых формах коммерческие организации на территории России функционировать не могут. Перечень некоммерческих организаций, установленный в п. 3 ст. 50 ГК РФ, не является исчерпывающим. Наряду с потребительскими кооперативами, общественными и религиозными организациями, учреждениями, фондами некоммерческие организации могут создаваться и в других формах, предусмотренных законом.

В зависимости от прав учредителей (участников) на имущество юридического лица юридические лица подразделяются:

а) на юридические лица, на имущество которых их учредители (участники) имеют обязательственные права, т.е. само юридическое лицо является собственником имущества, переданного учредителями (участниками), — к таким юридическим лицам относится большинство коммерческих организаций (товарищества, общества, производственные кооперативы);

б) на юридические лица, на имущество которых их учредители (участники) сохраняют право собственности либо иное вещное право, — унитарные предприятия и учреждения;

в) на юридические лица, в отношении имущества которых их учредители (участники) не имеют ни обязательственных, ни вещных прав, — большинство некоммерческих организаций (общественные и религиозные организации, фонды, ассоциации, союзы и др.).

Юридическое лицо вправе создавать вне места своего нахождения свои обособленные подразделения — представительства и филиалы (ст. 55 ГК РФ). Различие понятий филиала и представительства юридического лица состоит в характере и объеме функций. Объем функций филиала включает в себя и функции представительства. Представительство юридического лица создается с целью представлять интересы последнего и осуществлять их защиту. Филиал же помимо функций представительства осуществляет все или часть функций самого юридического лица. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами, наделяются имуществом юридического лица и действуют на основании положений, разработанных юридическим лицом. Руководитель представительства или филиала назначается юридическим лицом, для осуществления представительских и иных функции ему выдается доверенность от юридического лица. Перечень представительств и филиалов юридического лица находит свое отражение в учредительных документах создавшего их юридического лица.